Недвижимость

Сущность и классификация затрат по коммерческой деятельности. Управление затратами, их сущность и классификация

Следует проводить различие между такими понятиями, как охрана авторских прав и их защита. Под охраной понимается установление всей системы правовых норм, направленных на соблюдение прав авторов и их правопреемников. Тогда как защита - это совокупность мер, целью которых является восстановление и признание этих прав в случае их нарушения. Защите подлежат как нарушенные личные неимущественные, так и исключительные права.

Авторские права могут нарушаться как в рамках договора, заключенного между автором или иным правообладателем с другим лицом на отчуждение исключительного права либо лицензионного договора - с лицензиатом - пользователем произведения, так и в случае так называемого внедоговорного использования произведения, когда оно используется без согласия автора или иного правообладателя на произведения и без уплаты соответствующего вознаграждения. При этом следует иметь в виду, что когда речь идет о защите авторских прав, то речь идет о защите прав не только авторов, но и их правопреемников. Это обусловлено тем, что исключительные (имущественные) и личные (неимущественные) права авторов могут нарушаться как при жизни авторов, так и после их смерти.

Нарушенные авторские права могут защищаться с помощью норм различных отраслей права. Так, за наиболее серьезные нарушения авторских прав (например, за плагиат) предусмотрена уголовно-правовая ответственность, хотя на практике она почти не применяется.

В случае нарушения авторских прав государственными организациями возможен и административный порядок защиты, то есть путем обращения в вышестоящие организации по отношению к организации-нарушителю. В данном случае речь идет об обращении авторов и их правопреемников в государственные органы, в ведении которых находятся учреждения, использующие произведения.

Однако основным способом защиты нарушенных авторских прав является применение норм гражданского права. Это обусловлено тем, что административная и уголовная ответственность предусмотрена не за все виды правонарушений в области авторского права. Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, что авторское право является частью гражданского права. В этом случае защита осуществляется с помощью предъявления иска в суд.

Защита личных неимущественных прав

Особое внимание ГК РФ уделяет способам защиты личных неимущественных прав, к которым относятся право авторства, право автора на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения, а также другие права в случаях, предусмотренных ГК РФ.

Согласно ст. 1251 ГК РФ в случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем:

Признания права;

Восстановления положения, существовавшего до нарушения права;

Пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;

Компенсации морального вреда;

Публикации решения суда о допущенном нарушении.

Первый способ защиты - признание права - применяется, когда наличие у лица авторского или смежного права подвергается сомнению, оспаривается, отрицается или имеется реальная угроза таких действий.

Как известно, нарушение личных неимущественных прав автора нередко выражается в том, что его произведения незаконно копируются, тиражируются, воспроизводятся без ссылок на автора или издаются под чужой фамилией. В таких случаях защита может осуществляться посредством иска о признании права авторства. Для подтверждения авторства может быть назначена лингвистическая экспертиза, в рамках которой решаются вопросы о полном или частичном сходстве, тождестве или различии произведений (например, литературно-художественного, публицистического или научного произведения); является ли объект результатом индивидуального творчества (например, персонаж, видеоклип и т.п.); является ли произведение самобытным или переработанным, отредактированным и др. Галяшина Е.И., Горбаневский М.В. Роль лингвистической экспертизы при защите интеллектуальной собственности // ЭЖ-Юрист. - 2005. - N 46; Галяшина Е.И. Возможности судебных речеведческих экспертиз по делам о защите прав интеллектуальной собственности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2005. - N 9.

В большинстве случаев требование о признании авторского права является предпосылкой применения других способов защиты. Например, чтобы взыскать убытки, связанные с незаконным использованием произведения, истец должен доказать, что именно он является его автором или иным правообладателем.

Признание права может сопровождаться публичным объявлением о его существовании, которое делается нарушителем или за его счет.

Такой способ защиты, как восстановление положения, существовавшего до нарушения права, применяется, когда нарушенное авторское или смежное право может быть восстановлено путем устранения последствий его нарушения (например, путем изъятия из оборота контрафактных экземпляров).

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, как способ защиты может применяться как самостоятельно (запрет обнародования произведения без согласия автора), так и в сочетании с другими способами защиты (признание авторства и запрет обнародования произведения без согласия автора).

Следующий способ защиты - это компенсация морального вреда (ст. 151 ГК РФ). Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (достоинство личности, деловая репутация и т.п.), либо нарушающими его личные неимущественные права (право на имя, право авторства и т.д.), либо нарушающими имущественные права гражданина.

Детальное регулирование вопросов компенсации морального вреда осуществляется посредством ст. ст. 1099 - 1101 ГК РФ. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда", ответственность за причиненный моральный вред напрямую не зависит от наличия имущественного ущерба и может применяться как наряду с имущественной ответственностью, так и самостоятельно.

Автор вправе использовать и такой способ защиты, как публикация решения суда о допущенном нарушении. В соответствии со ст. 35 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой информации", редакция обязана опубликовать бесплатно и в предписанный срок вступившее в законную силу решение суда, содержащее требование об опубликовании такого решения через данное средство массовой информации.

Защита чести, достоинства и деловой репутации автора осуществляется в соответствии с правилами ст. 152 ГК РФ, согласно которой гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

На требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных авторских прав, не распространяется действие исковой давности (ст. 208 ГК РФ).

В последнее время всё более популярным становится размещение материалов разного рода в интернете. Личные фотографии, статьи, видео и аудио, стихи, научные работы - всё это находится под угрозой хищения. Обнаруживая, например, свою фотографию на чужом сайте, многие пишут гневные отзывы, но результата это не даёт. На самом деле можно защитить абсолютно любую собственность. Остаётся лишь выбрать способ.

Что такое авторское право в интернете

По данным исследователей (Фонд Общественное Мнение) ежедневно в интернет выходят 66 миллионов россиян. Пользователи преследуют следующие цели:

  • общение в соцсетях;
  • служебная электронная переписка;
  • отслеживание новостей;
  • поиск информации и товаров;
  • удалённая работа;
  • видео и аудио;
  • другие цели.

Большая часть посетителей размещает на доступных ресурсах свои материалы (соцсети, сайты и т. д.) Каждый рискует быть «обворованным».

Любого интернет-пользователя можно назвать автором. Даже если это обычный пост на своей странице в соцсети. Разумеется, для создания этого поста потребовались определённые интеллектуальные усилия и было затрачено некоторое количество времени. Поэтому каждый автор негодует, обнаруживая свой материал на другом ресурсе с подписью постороннего человека.

Правовые нормы, защищающие авторские права

Автором произведения считается его создатель, а права вступают в силу с момента его появления. К счастью, интеллектуальная собственность признаётся российским законодательством как личное имущество. За кражу любого имущества предусмотрена ответственность. Авторское право в России защищено:

  • Гражданским кодексом РФ;
  • Конституцией РФ;
  • Федеральным законом №5351–1 «Об авторском праве и смежных правах»;
  • Федеральным законом №35 «О внесении изменений в Гражданский кодекс и иные законодательные акты по вопросам регулирования интеллектуальной собственности»;
  • Всемирной конвенцией об авторском праве;
  • Бернской конвенцией по охране литературных и художественных произведений;
  • Договором ВОИС по авторскому праву;
  • Соглашением ТРИПС (международное авторское право);
  • Конвенцией об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм;
  • Директивой ЕС от 22.05.2001г. №2001/29/ЕС. «О гармонизации некоторых аспектов авторского права и смежных прав в информационном обществе».

Таким образом, авторство защищено не только российскими законодательными нормами, но и международными актами. Но к сожалению, защитить свои права не так просто, если нет их подтверждения. То есть любой человек может назвать себя автором любого материала, размещённого в интернете, если он не защищён официально. Способ защиты и варианты действий выбираются в зависимости от вида объекта права.

Видео: защита авторских прав в России

Объекты авторских прав

  • литературные произведения;
  • любой уникальный текстовой контент;
  • информационно-аналитические материалы (обзоры, результаты опросов, статистика и инфографика);
  • аудиоматериалы (музыка, песни, диктофонные записи, лекции и интервью);
  • уникальные видеозаписи (съёмки различных событий и мероприятий, видеоклипы, передачи, фильмы, презентации);
  • фотографии, которые могут быть авторской съёмкой общедоступных объектов или личными снимками;
  • изображения своих работ, например, изделий из глины, украшений или ландшафтного дизайна;
  • мастер-классы и обучающий контент;
  • компьютерные программы, приложения, игры;
  • операционные системы на любом языке и в любой форме;
  • собственная живопись, скульптура, графика, комиксы, карикатуры, мемы и другие графические работы;
  • дизайн сайтов и отдельных страниц;
  • логотипы сайтов, каналов, интернет-сообществ;
  • географические, геологические и другие карты, планы, эскизы, чертежи;
  • производные работы (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
  • сборники (энциклопедии, антологии, базы данных), представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Производные произведения (например, доклад на тему «Золотая рыбка глазами А.С. Пушкина») могут быть защищены авторским правом, несмотря на то, что включают в себя цитаты и выдержки из сказки. Для этого докладчик должен ссылаться на основное произведение с указанием авторства.

Какие материалы не могут являться объектами авторского права

  • официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы;
  • государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т. д.);
  • произведения народного творчества;
  • сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер;
  • короткие названия и лозунги.

Например, нужно разместить в своём материале изображение с триколором. Флаг у России один, содержащий три цвета. Менять их местами нельзя, если его представить в другом виде, это уже будет другой флаг или вовсе не флаг. Логично, что у такого изображения не может быть авторства. Ведь каждый гражданин имеет право пользоваться символом своего государства, если это совершается не вопреки закону.

Гжель - это русский народный вид художественной росписи, поэтому данная техника не защищена от повторения; а вот на дизайн конкретной чашки оформить авторское право можно

А также нельзя защитить короткий слоган. Например, «Мир. Труд. Май!». Данная комбинация слов может часто использоваться разными людьми, и не получится каждого привлечь к ответственности. Однако рекламные лозунги могут защищаться. Само понятие рекламного слогана не рассматривается законодательством как объект авторства, но не исключает таковое.

Как защитить свою интеллектуальную собственность в интернете

Самым простым методом защитить свой материал является заявление об авторстве. При этом необязательно заключать какие-либо договоры и составлять официальные бумаги. Например, для защиты текста, фото, инфографики можно под материалом поставить свою подпись.

Для такого способа принято использовать символ Copiright - ©. Рядом следует указать автора и год создания. Эта подпись означает, что вы автор и заявляете о своих правах на данную интеллектуальную собственность. Осведомлённый о юридических последствиях человек, заметив такой символ, при использовании материала в своих целях будет ссылаться на ваше авторство. Минус такого способа в том, что он лишь подтверждает авторство и может помочь его защитить, но не приносит никакой материальной выгоды.

Некоторые сайты разрешают копировать и использовать размещённые материалы, но требуют сохранять ссылки на ресурс. За это не нужно платить, но владельцы сайта имеют материальную выгоду. По указанной вами ссылке пройдут другие пользователи, а это поднимет посещаемость ресурса, может увеличить количество продаж и т. д.

Если объектом права является видеоматериал, а вы выбираете простой неофициальный способ защиты, можно при создании видео наложить текст или значок, который будет отображаться до конца ролика. В этом случае «пирату» будет неудобно использовать такой материал без согласия автора.

Некоторые виды интеллектуальной собственности могут быть защищены самим ресурсом, на котором размещается материал, например:

  • через модерирование и администрирование;
  • через встроенные системы защиты.

Любой сайт контролируется администратором и практически любой - модераторами. Это позволяет отслеживать поступающие к публикации материалы. Модераторы проверяют их на наличие плагиата и при необходимости могут запрашивать ссылки на авторов. К тому же на некоторых сайтах есть специальные модераторы, которые круглосуточно отслеживают копирование материалов через поисковые системы. Если обнаруживается пиратское использование другим сайтом, администратор вправе требовать удаления материала из его публикаций.

Встроенная антипиратская система - это онлайн-защита. Например, видеохостинг YouTube. Если разместить на этом ресурсе видео, на которое было объявлено авторское право, система в течение минуты определяет сходство и наступают последствия:

  • автор разрешает использовать свой материал (указывает, в коммерческих или некоммерческих целях);
  • автор запрещает использование, и система удаляет видео;
  • автор разрешает использование, но материальная выгода (монетизация) извлекается только в пользу автора (или в виде %);
  • на электронную почту пирата приходит оповещение (созданное автоматически) о поступившей жалобе;
  • канал блокируется.

Некоторые, полагая, что оформление авторских прав непомерно дорого обойдётся, нанимают специальных модераторов. Иногда для таких случаев заключаются трудовые договоры или договоры гражданско-правового характера, и модераторы получают зарплату.

Официальный способ защиты авторских прав

Для того чтобы официально зарегистрировать авторское право, нужно обратиться к нотариусу. Любая нотариальная контора может провести процедуру оформления. Нотариус изучит поданные материалы, и если обнаружится, что вы первый, кто заявил о правах, выдаст свидетельство о регистрации авторского права. Кроме этого, вам могут предложить депонирование. Юристы считают, что это единственный надёжный способ доказать своё авторство, если дело дойдёт до суда.

Для того чтобы можно было официально требовать защиты прав (например, через суд), нужно официальное оформление авторства

Например, объектом авторского права стал научный доклад. Автор передаёт один печатный экземпляр нотариусу (насовсем), тот выдаёт свидетельство о депонировании. Случился суд, автор доклада требует 1 миллион рублей за незаконное использование результата своего интеллектуального труда. Ответчик (Петров) подал встречный иск с аналогичным требованием. В нём указано, что материал принадлежит Петрову, просто он не успел его зарегистрировать, а Иванов незаконным образом зарегистрировался в качестве автора. В таком случае только нотариус сможет подтвердить авторство, так как первым увидел оригинал (в свидетельстве указана дата выдачи и печати экземпляра).

В России существует много юридических контор, специализирующихся именно на авторском праве. Можно обратиться в любую фирму, критериями при выборе юридической организации могут являться:

  • ценовая политика;
  • бренд (например, в этой конторе регистрировали свои права звёзды мирового шоу-бизнеса);
  • отзывы в интернете;
  • территориальное расположение.

Существует значимое различие между специализированной конторой и нотариусом. В юридической фирме выдают свидетельство, на котором стоит печать организации, зарегистрированной в качестве юридического лица. Номер свидетельства будет включён в каталог (то есть список выданных документов). Нотариус имеет лицензию, он признан компетентным органом на государственном уровне. Свидетельства, оформленные нотариусом, обладают полной юридической силой, а их номера включаются в реестр авторских прав. К тому же стоимость услуг нотариуса и специализированной конторы может не отличаться.

Исключением являются авторские права на программу ЭВМ и базы данных. Такой материал регистрируется на федеральном уровне. Согласно статье 1262 Гражданского кодекса программы должны регистрироваться в федеральном органе исполнительной власти (по интеллектуальной собственности). Причём если в поданном материале содержится государственная тайна или иная важная информация государственного уровня, его не зарегистрируют, а автор, скорее всего, будет привлечён к ответственности.

Какие документы нужны для оформления

Каждый регистрирующий орган запрашивает определённый перечень документов. Но во всех случаях потребуются:

  • заявление на регистрацию авторских прав;
  • произведение (представляется в оригинале или на электронных носителях информации: CD или DVD дисках в форматах PDF, JPG, файлов-мультимедиа);
  • заверительная надпись на оригинале произведения или CD/DVD диске уполномоченного должностного лица, нанесённая несмываемой краской или специальными маркерами, а также печать юридического лица (если таковая имеется);
  • перечень приложений с указанием количества документов и листов в каждом, с информацией о том, что к ним прилагается цифровой носитель;
  • аннотация (5–7 строчек описания темы, назначения и содержания произведения), подписанная автором (ами), в двух экземплярах;
  • реквизиты автора (ов).

Количество файлов на электронном носителе должно соответствовать количеству документов, указанных в приложении, наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество страниц в нём (например, накладная 245 от 02032009 3 л.pdf).

Фотогалерея: образцы заявлений на регистрацию авторских прав

Заявление можно составлять непосредственно у нотариуса (в нотариальной конторе имеются образцы любых документов) Специализированные конторы включают в оплату стоимость составления всех документов, включая заявление Если заявление составляется двумя и более лицами (соавторы), можно предварительно обратиться к юристу за составлением, а с готовым заявлением обратиться к нотариусу

Куда обращаться при нарушении авторских прав

Правообладатель в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», фильмов, в том числе кинофильмов, телефильмов, или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, которые распространяются без его разрешения или иного законного основания, вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие фильмы или информацию, на основании вступившего в силу судебного акта.

Ст.15 Федерального закона №187

Соответственно, обращаться нужно в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Служащие органа исполнительной власти обязаны в течение 3 дней:

  • определить провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в интернете того сайта, на котором появилась информация без разрешения правообладателя или иного законного основания;
  • направить провайдеру или другому ответственному лицу в электронном виде уведомление на русском и английском языках о нарушении исключительных прав;
  • фиксировать дату и время направления уведомления.

Получив уведомление, публикующий обязан удалить пиратскую информацию в течение суток. Если этого не произошло, владелец хостинга ограничивает доступ к материалу. Причём это должно состояться не позднее чем на третий день после получения уведомления.

Если руководство сайта не удалило контрафактную информацию, контролирующий орган может отправить поручение оператору связи на ограничение доступа к сайту. Обычно в таких случаях появляется окошко «Страница недоступна». Снять блокировку можно только представив судебный акт, который отменяет решение органа исполнительной власти об ограничении. Если речь идёт о видеоматериале, можно также обратиться в Роскомнадзор. Это тоже приведёт к ограничению доступа: сначала к странице с видеоматериалом, а при нарушении постановлений - к блокировке сайта. Если такие меры не помогли, нужно обращаться в суд.

Как подать заявление в суд

Сначала надо определить подсудность. Исковые заявления об авторских правах подаются в суды общей юрисдикции (городские) и в арбитражные. Для того чтобы определить точную подсудность, нужно иметь информацию о владельце хостинга или ответственном лице. Например, владелец хостинга не знает о незаконном размещении информации, выложил её администратор сайта. Если вы подавали жалобу в контролирующий орган, вам должны были прислать письмо, в котором содержится информация о хостинге. Когда владелец - юрлицо, нужно обращаться в арбитражный суд, а если физлицо - в городской. Причём заявление надо подавать по месту жительства ответчика или регистрации юридического лица.

До момента подачи иска необходимо обратиться к нотариусу, сделать скриншот нарушения и заверить его подписью. Это нужно для того, чтобы зафиксировать факт незаконного размещения. Некоторые нечестные пользователи, получив повестку в суд, удаляют контрафактную информацию, и доказать факт нарушения становится сложно.

При составлении иска нужно тщательно продумать каждый пункт. В число требований можно включить имущественные и неимущественные. Имущественные - это цена иска. Исходя из неё рассчитывается госпошлина. Если спорить о возмещении морального вреда или компенсации за упущенную выгоду, то шансы выиграть будут только в случае привлечения опытного адвоката.

Изощряться по поводу суммы, указанной в требованиях, бесполезно. Дело в том, что уже устоялись суммы, которых обычно добиваются. И если не привлечён адвокат, суд определит размер компенсации согласно стереотипам. Например, за однократное незаконное использование одной фотографии назначают компенсацию 30000 рублей.

К заявлению нужно приложить 2 его копии, квитанцию и документы, которые вам выдали при регистрации права.

Судебная практика

Пример 1: Александр Попов обратился в арбитражный суд. Ответчиком стало издательство, выпустившее большой тираж газет, в которых содержались стихи Александра. В качестве требований истец указал возмещение морального вреда. Суд иск удовлетворил, так как Александр смог доказать своё авторство, а газета в своих публикациях автора не упомянула. Однако ответчик обжаловал решение суда. Дело в том, что моральный вред можно возместить только тогда, когда нарушены неимущественные права (например, публичное оскорбление). Так как дело касалось имущества (интеллектуальная собственность), то и возмещение морального вреда не положено.

Пример 2: фотограф А. выгрузил в интернет фотоработы, а модный журнал взял их в качестве иллюстраций. Для фотосессии А. нанимал профессиональных моделей, на что ушла крупная сумма. Авторские права не регистрировались, поэтому надежд на выигрыш не было. Однако суд удовлетворил иск. Фотограф очень известен в своём регионе, подтверждение авторства легко установить. Редакция, опубликовавшая фотоработы, обязана выплатить компенсацию за незаконное использование, так как фотограф представил суду контракты с моделями.

Авторские права на интернет-контент необязательно регистрировать, но это желательно, если произведение творческого труда подразумевает коммерческую составляющую. Зарегистрировать права можно у нотариуса или в специализированных конторах. Если дело дойдёт до суда, свидетельство о регистрации авторских прав может сыграть решающую роль.

Креативные образы, художественные замыслы, научные концепции в процессе творческой деятельности человека, умноженной на вдохновение, превращаются в произведение. В момент, когда идеи воплощаются в реальность и обретают материальную форму в виде научного труда или произведения искусства, возникает авторское право.

Что такое авторское право?

Созданное автором произведение является его собственностью. А там, где разговор идет о праве собственности, начинает действовать закон. Авторское право – это гражданские нормы, которые регулируют взаимоотношения и регламентируют поведение равных сторон в сфере использования интеллектуальной собственности. Создатель любого произведения является субъектом, а результат его интеллектуальной работы – объектом авторского права.

  1. Если творческое произведение является реализацией заказа или задания от работодателя, то правообладателем становится заказчик или наниматель.
  2. Если радиостанции и телеканалы выкупают исключительные права на использование аудио- или видеоматериала, они вправе запретить воспроизведение своих трансляций на других каналах. Или исполнитель, по-своему варьируя уже известное музыкальное произведение, получает авторские права на аранжировку. Эта норма получила название «смежных прав».

Авторское право в интернете

Не имеет значения на бумажном или электронном носителе размещен творческий продукт. В любом случае на него распространяется авторское право. Таким образом, все текстовые, аудио-, фото- и видеоматериалы, представленные в интернете, в идеале являются творческими произведениями и защищаются законом. В реальности нарушение авторских прав в интернете является самым распространенным, привычным и трудно доказуемым фактом.

Объекты авторского права

  • литературную (проза, поэзия, доклад, и даже личная переписка);
  • сценическую (драматические, хореографические постановки);
  • музыкальную (с текстом и без, сюда же включаются аранжировки и обработки);
  • видео-, аудио- или фотографическую;
  • живописную или скульптурную;
  • архитектурную (как уже воплощенную в строительстве, так и существующую в виде эскизов);
  • электронную (базы данных, компьютерные программы).

На все объекты распространяются исключительные авторские права, гарантирующие создателям или правообладателям контроль над применением творческих произведений и получение доходов от их коммерческого использования. Таким образом, исключительное право – это право имущественное, от которого напрямую зависит материальная выгода субъекта.

Виды авторских прав

  • удостоверение авторства и безопасность произведения от необоснованных притязаний;
  • определение уполномоченных лиц и условий для обнародования произведения;
  • предоставление авторам и правообладателям имущественных и личных прав;
  • законную защиту этих прав.
  1. Творческий продукт находится в личной собственности автора. Он может реализовать его самостоятельно и получить прибыль.
  2. Создатель вправе передать права на произведение третьим лицам для коммерческого применения. В этом случае ему выплачивается вознаграждение.

Личные права не имеют срока, являются неотъемлемыми и неотчуждаемыми, и не могут быть переданы никому и ни при каких обстоятельствах:

  1. Автору гарантировано право сохранить свое творение в тайне, либо обнародовать его.
  2. Автор в любой момент может отозвать произведение, переданное правообладателям, отказавшись от его распространения. При этом он обязан покрыть расходы и возместить потери.
  3. Автор вправе подписать произведение собственным именем, обнародовать его анонимно, или использовать псевдоним.
  4. Право авторства остается неизменным. Имя создателя защищено законом. Издание произведения с указанием в качестве автора другого человека запрещено.
  5. Любой творческий продукт является неприкосновенным. (Нельзя включать комментарии в текст, дописывать пролог или эпилог).
  6. Запрещены изменения и фальсификации, порочащие репутацию и имя автора.

Как получить авторские права?

Регистрация авторских прав в РФ не обязательна. Однако при определении авторства закон руководствуется документальным подтверждением первенства, по принципу «кто первый зарегистрировал произведение, тот и автор». Творческим людям важно знать, как оформить авторские права (последовательность действий):

  1. Обращение в Российское Авторское Общество или к нотариусу с заявлением о приобретении патента на любой творческий продукт.
  2. Передача в учетный орган копий этого продукта, его фотографий или видеосвидетельств.
  3. Предоставление документов автора, в некоторых случаях данных об используемом псевдониме.
  4. Оплата госпошлины или услуг регистратора.
  5. Получение документов, подтверждающих авторство.

Срок действия авторского права

  1. Личные права относятся к личности автора, поэтому их действие ограничено временем его жизни.
  2. Исключение составляют авторство и неприкосновенность произведения. Эти нормы по законодательству срока не имеют.
  3. Действие имущественных прав после кончины автора продлевается еще на 70 лет. Затем произведение становится общенародным достоянием. Ограничения на его общественное использование снимаются.

Как не нарушить авторские права?

  • копирование с последующим распространением;
  • плагиат.

Чтобы избежать «виртуального пиратства» следует:

  • покупать лицензионные продукты;
  • использовать бесплатные ресурсы, предоставляемые информационными каналами;
  • использовать ресурсы, перешедшие в разряд общедоступных;
  • используя в тексте цитаты, указывать ссылку на произведение и автора.

Как защитить авторские права?

  1. Одна сторона – это гарантии государства посредством законодательства.
  2. Другая – это способность автора доказать первенство в создании произведения.
  1. Исковое обращение в судебные органы о признании авторства, уничтожении контрафакта, возмещении материального и морального ущерба.
  2. Фиксирование даты создания произведения у нотариуса.
  3. Депонирование (хранение) носителя с информацией о произведении или самого произведения в нотариальной конторе или в РАО.
  4. Составление нотариусом протокола осмотра интернет-страницы, буквально «что вижу, то пишу».

В настоящее время в России вместо Закона об авторском праве и смежных правах действует 4 часть ГК РФ, где все нормы об авторских правах и вообще об интеллектуальной собственности, систематизированы и существуют вместо нескольких законов.

Объектами интеллектуальной собственности являются:

Это литературные произведения, в том числе программы ЭВМ; а также смежные права – права исполнения, базы данных. ГК РФ не раскрывает в полной мере, что такое произведение, существует множество определений этого термина.

Наиболее популярно определение В.И. Серебровского, которое он дал в 1956 году: "Произведение – это совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения".

Программы ЭВМ и базы данных являются признанным объектом авторского права и охраняются как литературные произведения в соответствии со ст. 2 Бернской конвенции.

В российском законодательстве различают авторские и смежные права. Обычно утверждается, что авторские права должны обеспечивать охрану произведений – результатов творческой деятельности авторов, а смежные права как бы примыкают к авторским, с их помощью охраняются права исполнения, базы данных. Причем деление авторских прав на авторские и смежные очень часто является весьма условным.

Например, режиссеры-постановщики кинофильмов считаются авторами, а режиссеры-постановщики спектаклей в силу прямого указания закона формально приравнены к артистам-исполнителям и, следовательно, являются обладателями не авторских, а смежных прав.

В Российском Законодательстве базы данных также могут являться как объектами авторского права (разновидность составных произведений), так и объектами смежных прав (в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов).

Это изобретения, промо-образцы и полезные модели, это то, на что получают патенты.

Это то, что индивидуализирует коммерческую деятельность предприятия – фирменные наименования, товарные знаки и коммерческие обозначения.

Секрет производства или ноу-хау – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности,

  • которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам,
  • к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании,
  • и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Секрет производства или ноу-хау вводится через положение о коммерческой тайне, но в нашей правовой системе нет жестких, явных способов его защиты. В России существует уголовная ответственность за нарушение режима ноу-хау, незаконное распространение, разглашение сведений, составляющих коммерческой тайны (п.2 ст.183 УК РФ):

"Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или на работе, наказываются

  • штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей
  • или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
  • либо исправительными работами на срок до двух лет,
  • либо лишением свободы на срок до трех лет".
Но практически по всей России имеют место единичные случаи в год доведения до приговора. Поэтому можно сказать, что реального механизма защиты ноу-хау на сегодняшний день пока не существует. Но организационно введение режима коммерческой тайны на предприятии достаточно эффективно, поскольку дисциплинирует сотрудников.

Понятие авторского права

Внутри авторских прав есть несколько подгрупп. Причем могут отличаться правообладатели исключительных авторских прав и автор.

Например, при создании служебного произведения мы понимает, что работодатель чаще всего обладает исключительными авторскими правами, но работник, который создал произведение, имеет личные неимущественные права. Не стоит забывать, что у авторов есть право на вознаграждение.

Подгруппы авторского права:

  • право авторства,
  • право автора на имя,
  • право на неприкосновенность произведения.
  • авторское право на вознаграждение в отдельных специально предусмотренных ГК случаях,
  • авторское право на отзыв,
  • авторское право следования,
  • авторское право доступа к произведениям изобразительного искусства
  • и другие установленные ГК РФ авторские права.

Возникновение авторского права

Согласно п.4 ст.1259 ГК РФ для возникновения авторских прав на произведение не требуется выполнения каких-либо формальностей.

То есть регистрации произведения в каком-либо органе или любого другого оформления авторских прав. Не требуется соблюдения формальностей также для осуществления и защиты авторских прав.

Авторство дает право указывать себя в качестве автора. Автор может написать свое имя под статьей, но при этом он может указать и псевдоним. Также автор может создать статью анонимно и написать, что имя автора не указывается.

Часто условие анонимности включается в трудовые договора больших компаний, где много разработчиков и авторов. Если в соглашении с работодателем ничего не прописано, значит, Вы вправе и даже обязаны указывать имя автора, исходя из его имени и отчества, если он не указал иное. Но при этом, очень часто указывается, например, когда Вы будете депонировать программу.

Согласно ст. 1271 ГК РФ правообладатель для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на произведение вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из следующих элементов:

  1. (с) – латинская буква "с", обведенная в кружок;
  2. имя (наименование) обладателя исключительных авторских прав;
  3. год первого опубликования произведения.
В настоящее время знак охраны авторского права носит, главным образом, информационный характер.

Согласно ст.1257 ГК РФ, "автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано". Таким образом, автором произведения всегда является физическое лицо, в нашем законодательстве юридическое лицо автором быть не может.

Автором является только физическое лицо, которое и приобретает комплекс исключительных имущественных и личных неимущественных авторских прав на созданное им произведение. В дальнейшем, авторские права, а именно исключительные права на произведение могут быть переданы по авторскому договору .

Либо в силу уже имеющегося договора, например, в случае создания по договору служебного произведения, авторские права могут быть переданы юридическому лицу. И тогда юридическое лицо является правообладателем и соответственно распоряжается этими исключительными правами, то есть решать, кому продавать, за сколько продавать, как использовать.

Объекты авторского права
Объекты авторских прав ‐ произведения науки, литературы и искусства (п. 1 ст. 1259 ГК РФ), представляющие собой результат творческой деятельности.
Чтобы объект охранялся авторским правом:

Творческая деятельность – это умственный процесс, который осуществляется не только по определенным правилам, но и допускает свободу мыслей.

О тесной связи творчества и свободы писал Н. А. Бердяев: "Творчество неотрывно от свободы. Лишь свободный творит. Из необходимости рождается лишь эволюция, творчество рождается из свободы". (Бердяев Н. А. О человеке, его свободе и духовности. М., 1999, С.65).

В результате творческой деятельности появляется объект, который совмещает в себе и форму, и содержание. Необходимо понимать, что авторское право охраняет только форму. Поэтому очень важно определить, какие именно элементы произведения относятся к форме изложения мыслей и идей.

Например, если это книга или статья, то содержание могут составлять мысли, а форму – стиль изложения мыслей.

Очень часто говорят, что произведение можно считать объектом творчества, если оно является новым. Но здесь следует уточнить, что творческая природа объекта авторского права заключается не в том, что он является новым, а в том, что он неповторим, оригинален.

Форма изложения мыслей и идей обусловлена индивидуальной психикой отдельного человека. У каждого человека она уникальная, что и обуславливает такую особенность формы произведения, как ее неповторимость.

Например, создание каталога тематических сайтов в алфавитном порядке не будет оригинальным, неповторимым, потому что в них не отражается особенность психики человека, который подготовил этот каталог. Он создал его по четким правилам, без какой-либо свободы мысли, и поэтому он не будет являться объектом авторского права.

Но для того, чтобы творческое произведение стало объектом охраны, необходимо, чтобы произведение имело объективную форму. Объективная форма выражения может быть любая, но она должна быть доступна для восприятия другими людьми, иметь какую-то пространственную форму.

Это может быть звукозапись, видеоролик, статья, книга, устное исполнение, изображение, скульптура, программа ЭВМ и т.д. Существуют следующие основные объективные формы выражения произведений:

  • письменная (рукопись, машинописные тексты, нотная запись и т.д.);
  • устная (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и т.п.);
  • изображение (рисунок, чертеж, фотокадр, кадр из фильма и т.д.);
  • звуко- или видеозапись (магнитная, цифровая, оптическая и т.д.);
  • объемно-пространственная форма (скульптура, макет, сооружение и т.д.);
  • в любых других форматах, доступных для человеческого восприятия непосредственно или с помощью любых технических средств.
Причем, у одного произведения может быть несколько объективных форм. Например, музыкальное произведение может быть представлено в виде публичного выступления, компакт-диска, клипа.

Но опять же необходимо помнить, что объект авторского права является таковым только в том случае, если представляет собой результат творческого труда, то есть необходимо соблюдать одновременно оба эти условия. Например, фотография - это технический результат, и, соответственно, не может быть объектом авторского права.

Авторское право на идею

Очень часто вызывает много споров, волнений и обсуждений охрана авторского права на идеи.

В США идеи охраняются. Соответственно, если какая-то идея возникла в США, то в США – да, она защищается, и никто ее не вправе копировать.

Но, согласно Российскому законодательству и по законодательству большинства стран идеи не являются объектом охраны. В Российской Федерации, независимо от того, кто первым идею каким-то образом оформил, реализовал в объективной форме, любой вправе ее копировать.

Например, язык программирования как таковой не является объектом охраны. Но если язык программирования положен на бумагу в виде какой-то программы, то это уже объект охраны авторского права.

Или сам сюжет произведения не является объектом охраны авторского права. Но если на основе сюжета произведения написан сценарий, в сценарии расписаны реплики роли героев, то этот сюжет уже в рамках сценария будет являться объектом авторского права.

Также правила игр – сами по себе не охраняются, но игра всегда имеет какое-то материальное воплощение. То есть для игры сделаны какие-то приспособления, либо это компьютерная игра, которая вообще является сложным объектом авторского права, состоящим из нескольких объектов авторского права.

  • идеи,
  • концепции,
  • принципы,
  • методы,
  • процессы,
  • системы,
  • способы,
  • решения технических, организационных и иных задач,
  • открытия,
  • факты,
  • языки программирования,
  • сюжеты произведений,
  • правила игр,
  • иные результаты интеллектуальной деятельности или сведения (информация), не получившие воплощение в форме конкретного произведения.

Также в соответствии с п.6 ст. 1259 ГК РФ не являются объектами авторских прав в силу указания закона:

  • Официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований.
  • Государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований.
  • Произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов.
  • Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное).

В последние годы интеллектуальная собственность приобретает все более существенное значение среди всех видов собственности.

Интеллектуальная собственность является объектом охраны во всем мире. В Российской Федерации, в условиях развития рыночных отношений, права на интеллектуальную собственность постепенно становятся одним из самых конкурентно-способных товаров на внешнем и внутреннем рынке, в том числе и авторское право.

Авторское право помогает авторам не только распространять духовное богатство, но и охранять результаты творчества от их незаконного использования, что является одним из самых главных достоинств. Более того, авторское право способствует свободе информации и самовыражению, а именно: поощряет стремления авторов создавать значительные работы, облегчает возможность использовать эти работы в коммерческих целях.

Эта отрасль права помогает развитию российской национальной культуры, которой сложно существовать и действовать без надлежащей охраны со стороны авторского права. Стоит ли говорить, что подробное изучение и исследование темы «Авторское право в Российской Федерации» по-прежнему актуально. И дело тут не в национальной гордости, а именно в серьезности проблемы.

В последние годы в нашей стране, по данным статистики, наблюдается значительный рост числа нарушений авторских и смежных прав, и это несмотря на совершенствование законодательства и усиление работы правоохранительных органов в борьбе с нарушителями. По новым, даже самым скромным подсчетам, Россия, начиная с 2000 г., ежегодно теряет из-за неэффективности борьбы с нарушениями различных прав интеллектуальной собственности как минимум один миллиард долларов. Теневой оборот пиратской продукции на сегодня равен в стране 30 млрд. рублей (около одного миллиарда долларов). По данным «Майкрософта», только от недополучения налоговых преступлений Россия теряет 731 млн. долларов в год. Таким образом, нарушаются права гражданские и, как результат, авторские и смежные права; права самих создателей продуктов интеллектуальной собственности; права государства, которое не получает огромных налоговых поступлений в бюджет.

В связи с этим, возрастает актуальность формирования эффективного механизма правовой охраны интеллектуальной собственности, в том числе и авторского права.

Всем, кто непосредственно связан с использованием результатов творческой деятельности, необходимо иметь четкое представление о том, что такое интеллектуальная собственность, в чем заключается ее сущность, как она охраняется, а также к каким серьезным материальным потерям может привести нарушение прав на нее.

Гражданско-правовая характеристика авторского права

Современное российское авторское право представляет собой «сложную и целостную систему» нормативных актов, как точно выразился А. П. Сергеев. Даже из определения авторского права видно, что в субъектном смысле- это система (совокупность) законодательно-нормативных актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства.

Конституцию РФ от 12 декабря 1993г (Конституция РФ от 12 .12.1993.) // Российская газета.-1993.-№237, ст.44 которой гласит, что интеллектуальная собственность охраняется законом и каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного и других видов творчества;

Гражданский кодекс РФ, часть первая (от 21 октября 1994г.) и часть вторая (от 14 ноября 2001г.), который признает право граждан на интеллектуальную собственность (ст.138). С 1 января 2008 г. Вступит в силу часть 4 Гражданского кодекса, раздел VII, который посвящен правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в частности глава 70 будет регламентировать вопросы авторского права;

в Кодексе РФ об административных правонарушениях от 26 декабря 2001 г. (п.1,ст.7.12, № 195-ФЗ//Собрание законодательства РФ.-2002.-часть1-ст.1), Закон РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах»; Закон РФ от 23 сентября 1992г. «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»; нормативные акты исполнительской власти: постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г.№218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения» . Этим постановлением утверждены некоторые виды использования произведений литературы и искусства и минимальные ставки авторского вознаграждения; (Постановление Правительства РФ от 3.11.1994.№122 «О присоединении РФ к Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений в редакции 1971.»; и Всемирной конвенции об авторском праве в редакции 1971 г; Всемирная конвенция об авторском праве от 6.09.1952.г; пересмотрена в Париже 24.07.1971г.).

Указ Президента РФ от 7.10.1993г. «О государственной политике в области охраны авторского права и смежных прав»

Особо следует сказать о роли судебной практики по конкретным авторским делам, рассмотренным Верховным Судом РФ, Высшим Арбитражным Судом РФ. Судебные решения этих органов не являются источниками авторского права. Основная их цель-ориентация нижестоящих судов и всех заинтересованных лиц, применяющих авторское законодательство, при разрешении отдельных вопросов авторского права. Наиболее важные решения публикуются в Бюллетене Верховного Суда РФ т Вестнике Высшего Арбитражного Суда РФ. По вопросам авторского права Пленум Верховного Суда принято постановление «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах».

В настоящее время Россия выступает участницей целого ряда договоров и соглашений в области авторского права, которые являются такими же источниками, как и национальное законодательство. «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью его правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила междугородного договора» (п.4,ст.15 Конституции РФ). Это означает абсолютный приоритет международных договоров в РФ (если наша страна в них участвует) по сравнению с национальным законодательством.

Россия является участницей Всемирной конвенцией об авторском праве (в ред.1952 г.)- с 27 мая 1973 г. (как правопреемник СССР); Всемирной Конвенции об авторском праве (в ред.1971 г.) и протокола 1 и 2 к конвенции - с 9.03.1995г; Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений 1886 г. (в ред. 1971 г.)-с 13 марта 1995 г; Россия участвует в Соглашении о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав стран СНГ от 24.09.1993 г. и ряда двусторонних соглашений в этой области; в Конвенции, утверждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), к которой СССР присоединилась еще в 1968г.; к Конвенции «Об охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и организаций телерадиовещаний 1968г.» (Римской) Россия присоединилась 20.12.2002г. Кроме того, Россия является участницей и иных конвенций в отношении смежных прав. На данный момент это далеко не полный перечень документов, договоров и соглашений, регулирующих охрану авторского права.

Время не стоит на месте. Возникают проблемы в разных странах мира, вот и приходится решать их на международном уровне путем создания новых международных отношений, например Договора ВОИС об авторском праве (1996 г.) , или появлением новых стандартов в отношении охраны прав интеллектуальной собственности, заключенном в рамках Уругвайского раунда ГАТТ от 15.12.1993 г.

Для России следование этим стандартам (хотя бы часть из них) является жизненно важным. Международные договоры, в которых участвует РФ, предусматривают правовую охрану авторского права и смежных прав на территории России для определенных категорий иностранных владельцев этих прав. При этом объем предоставляемых прав может быть различным. Иностранным владельцам прав на основе международного договора в некоторых случаях может быть предоставлен более льготный режим, чем тот, который предоставляется российским авторам, охраняемым по нашему национальному законодательству.

Объекты авторского, смежного и патентного права объединены в одну общую группу под называнием «интеллектуальная собственность». Из определения авторского права следует, что данная отрасль регулирует взаимоотношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, являющихся результатом творческой деятельности авторов. Соответственно, патентное право регулирует отношения, связанные с промышленной собственностью, то есть отношения по созданию и использованию изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Авторское право и патентное право являются разными отраслями и охраняют разные объекты на основании различных нормативных актов. В частности, отношения в области патентного права регулируются Патентным законом РФ от 23.09. 1992г.

Кроме того, если авторское право и патентное право предусматривает, что произведение охраняется с момента его создания и в силу факта его создания и для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрация произведения, то патентное право, наоборот, требует специальное оформление, т.е. предусматривает выдачу патента как основания для охраны в определенном порядке.

Что же касается смежных прав, то в соответствии с ныне действующим Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» под ними понимается охрана прав артистов-исполнителей, производителей фонограмм (звукозаписей) и организаций эфирного и кабельного вещания.

  • признание авторства и охрана произведений науки, литературы и искусства;
  • установление режима использования произведений;
  • наделение авторов произведений науки, литературы, искусства и иных правообладателей комплексом личных и имущественных прав;
  • защита данных прав автора

В этих функциях как раз и отражается охрана и защита авторских прав. Содержание авторского права состоит из объектов (произведений), субъектов (авторов), и их прав, которые в дальнейшем будут рассмотрены.

Однако, в законодательстве данное понятие, как вообще понятие «объект», отсутствует, но зато устанавливаются критерии охраноспособности объекта, во-первых, являющиеся результатом творческой деятельности; во-вторых, существующие в какой-либо форме.

Отсутствие какого-либо из названных критериев не позволяет говорить о наличии произведения как объекта авторского права.

Что же такое произведение? Несмотря на отсутствие в Законе такого понятия, многие цивилисты в юридической литературе предлагают немало научных определений произведения. В научных работах как классиков- Г.Ф. Шершеневича, В. И. Серебровского, И. Г. Табашникова, так и современников - Э.П. Гаврилова, А. П. Сергеева приводятся различные определения. В целом произведение рассматривается «как результат творческой деятельности автора, выраженной в объективной форме»

Однако самое удачное, получившее наибольшее распространение, является определение В. А. Серебровского: «Произведение- это совокупность идей, мыслей, образов, получивших в результате творческой деятельности автора; свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами в конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения» .

Творчество существует как необходимый критерий признания произведения и определяется созданием самостоятельного результата науки, литературы и искусства, отличающего неповторимостью, оригинальностью и уникальностью. В связи с этим авторское право охраняет любые творческие самостоятельные произведения, независимо от их назначения и достоинства. Но для того, чтобы произведение считалось объектом, нужно, чтобы оно было творчески самостоятельным и было выражено, т.е. существовало в какой -либо форме

Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (п. 2ст. 6) предусматривает примерный перечень объективных форм произведений: письменные (рукопись, машинопись); устные (публичные произнесения, исполнения); объемно- пространственные (скульптура, макет) и другие виды.

Для признания произведения объектом авторского права Закон не требует завершенности работы. Это могут быть схемы, планы, эскизы, используемые для создания завершенного производства. Кроме того, авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме.

Обнародованные - это осуществление с согласия автора действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения.

В статье 7 «Закона об авторском праве» содержится примерный перечень произведений, являющихся объектами авторского права: литературные произведения (включая программы для ЭВМ); драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; хореографические произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без текста; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; географические, геологические и другие карты, планы, эскизы, относящиеся к карте, топографии и другим наукам, и другие произведения.

Таким образом, перечень охраняемых объектов авторского права не является исчерпывающим и дает обобщенную классификацию охраняемых объектов авторского права.

Среди произведений, отвечающих общим признакам объекта авторского права, выделяется четыре категории произведений, не охраняемых авторским правом в силу прямого указания в Законе, т.е. все те объекты, которые не обладают хотя бы одним из признаков произведений науки, литературы и искусства:

1) официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты законодательного и судебного характера); государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена и иные государственные символы и знаки). Так, например, если авторы всем известного нам «Гимна» А. В. Александров и С. В. Михалков создали указанное произведение, то это вовсе не означает закрепление за ними (их наследниками) каких-либо авторских прав на этот гимн; произведения народного творчества; сообщения о событиях и фактах, имеющих информационный характер (ст.8 Закона об авторском праве).

В связи с тем, что все эти произведения не охраняются в силу прямого указания в Законе, их можно использовать свободно при условии, что они не будут искажены. К сожалению, в правоприменительной практике разрешения споров в сфере авторского права возникает много вопросов относительно определений круга произведений, не являющихся объектами авторского права.

Важным на данный момент является положение о том, что авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы открытия и факты (п.4ст.6 Закона об авторском праве)

Таким образом, идея телепередачи, например, «Угадай мелодию», сама по себе авторским правом не охранялась, к объектам относятся лишь конкретные передачи, сочетания образов, фраз, тем самым подчеркивается, что авторское право охраняет формы выражения произведения, но не его содержание как таковое. Это указание Закона имеет важное значение для правоприменительной практики. Кроме того, авторское право не связано с правом собственности на материальный объект, в котором произведение выражено (п. 4,5 ст.6 Закона об авторском праве). Это значит, что рукопись, картину или фотографию автора можно подарить, продать, а обладатель рукописи или картины будет собственником этой бумаги с буквами на ней или этого холста с краской, но печатать рукописи без разрешения автора никто не имеет права

Авторское право распространяется, как было уже сказано, на все обнародованные либо необнародованные произведения, находящиеся в какой-либо объективной форме на территории РФ, независимо от гражданства авторов и их правопреемников. На обнародованные либо необнародованные произведения, находящиеся за пределами России, авторское право признается только за авторами- гражданами РФ и их правопреемниками. За гражданами других государств авторское право на такие произведения признается только в соответствии с международными договорами РФ (п.1 ст.5 Закона об авторском праве)

Вместе с тем в новом «Законе об авторском праве» сфера действия авторского права дополнена п. 4, который предусматривает «на территории РФ охрану произведению в соответствии с международными договорами РФ, в отношении произведений, не перешедших в общественное достояние в стране происхождения произведения вследствие авторского права и не перешедших в «общественное достояние» в РФ вследствие истечения предусмотренного настоящим Законом срока действия авторского права» (п.4ст.5). Нормы указанного пункта применяются лишь в том случае, если соответствующий международный договор России не предусматривает иные правила. Вспомним ст.15 Конституции РФ, которая устанавливает приоритет нормы международного договора России по отношению к нормам национального законодательства. В связи с этим, если нормы международного договора предусматривают иную сферу своего применения, должны применяться нормы указанного международного договора, а не российского Закона «Об авторском праве и смежных правах»

В соответствии с российским законодательством к субъектам авторского права относят создателей произведений науки, литературы, искусства, их правопреемников или работодателей и других лиц, приобретающих данные права по закону или договору. Право на произведение для каждой категории субъектов возникает в связи с различными юридическими фактами: созданием произведения, переходом авторских прав по наследству, авторским договором и др. Важнейшим субъектом авторского права является автор произведения, т. Е. физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение (ст. 4Закона об авторском праве). В. Даль пишет: «Автор-это творец, сочинитель, писатель, а значит, прежде всего, лицо, которое создает произведение». В качестве субъектов авторского права могут выступать как российские граждане, так и иностранцы, как физические, так и юридические лица. К числу юридических лиц обычно относят издателей газет, журналов, театралов или иных работодателей, авторов служебных произведений. Хотя, по общему правилу, автором произведения может быть лишь физическое, но неюридическое лицо.

Вместе с тем из общего правила есть два исключения.

В соответствии с п.3 ст.5 Закона об авторском праве, если произведение создано за рубежом, автор определяется на основе соответствующего зарубежного законодательства. При этом автором может быть признано и юридическое лицо. Ранее, согласно ст.484-486 ГК РСФСР 1964. авторами в отдельных случаях признавались организации -юридические лица.

В соответствии со ст.9 Закона об авторском праве авторское право на произведения науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания. В этом заключается одно из главных достоинств авторского права по сравнению с патентным правом. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации и иного специального оформления произведения.

Поскольку возникновение авторского права не связано с какой-либо регистрацией, для оповещения о своих правах обладатель исключительных авторских прав вправе, но не обязан использовать знак охраны авторского права, который помещается на экземпляре произведения и включает в себя три элемента: букву С в окружности (от английского слова «Copyright»-авторское право); имя (наименование) обладателя исключительных авторских прав; год первого опубликованного произведения.

Например: с СТС,2003г.

Помещение такого знака не является обязательным, оно носит скорее информационный характер, как бы подсказывая, к кому следует обращаться лицу, желающему использовать произведение

Вместе с тем в Законе об авторском праве существует чрезвычайно важная для правоприменительной деятельности презумпция авторства. Её суть заключается в том, что при отсутствии доказательства иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения. Это положение действует до тех пор, пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве. Данная презумпция распространена на всех субъектах авторского права.

Заслуживают особого рассмотрения права авторов, которым в отношении их произведений принадлежат личные неимущественные (моральные) права и имущественные права. В соответствии со ст.15 Закона об авторском праве к личным неимущественным правам относятся: 1) право признаваться автором произведения (право авторства); 2) право использовать или разрешать использование произведения (право, имя); 3) право обнародовать или разрешать произведения в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв; 4) право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства (право на защиту репутации автора).

Данные права во всех случаях принадлежат лишь непосредственно создателю произведения (автору).

Личные неимущественные права не ограничены сроком, являются не отчуждаемыми от личности автора и не могут передаваться другим лицам. Что касается других лиц, прежде всего наследников, то они могут приобретать право лишь на защиту личных неимущественных прав, обладателем которых был умерший автор, но не на их осуществление. Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.

К имущественным правам автора относятся права: 1) на воспроизведение; 2) распространять экземпляры произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат и т.д. (право на распространение); 3) импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав (прав на импорт); 4) публично показывать произведение (право на публичный показ); 5) переводить произведение (право на перевод) и некоторые другие права (ст.16 Закона об авторском праве).

Деление авторских прав на две группы имеет большое практическое значение: во0первых, определяется, что творческая деятельность носит сугубо личный характер; во-вторых, необходимо предоставить обладателю прав возможность извлекать имущественную выгоду из использования произведения. Имущественными данные права называют потому, что независимо от того, кто получает вознаграждение, доход или прибыль, использование произведения всегда приносит определенные имущественные выгоды.

В отличие от неимущественных прав, имущественные права на использование произведения могут принадлежать не только авторам, они могут свободно переходить к другим лицам на основании авторских договоров или наследования. По авторскому договору автор передает или обязуется передать приобретателю свои права на использование произведений в пределах и на условиях, согласованных сторонами. В случаях, прямо указанных в Законе, права на использование произведения изначально возникают не у их автора, а у других лиц, в частности у работодателя (ст.14), издателя газет, журналов и других периодических изданий (ст.11), изготовителя аудиовизуальных произведений (ст.13).

Ещё одно существенное отличие от неимущественных прав - имущественные права носят срочный характер, так как период их действия ограничивается сроком жизни автора и 70 годам после его смерти (ст.27. «Закон об авторском праве»).

Имущественные права могут принадлежать любым лицам, которые в этом смысле будут являться правообладателями.

Предоставление авторских прав - это, конечно, хорошо, но в целях обеспечения интересов общества в Законе устанавливаются изъятия из прав автора. Эти отдельные, частные случаи использования произведения без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого исполняется, и источника заимствования (ст.19 «Закона об авторском праве»). Однако установление и реализация таких норм не должны наносить ущерба нормальному использованию произведений, и ущемлять необоснованным образом законные интересы автора или иного правообладателя.

Последней важной особенностью содержания авторского права можно считать сроки действия. Продолжительность действия авторского права в новом Законе увеличилась с 50 до 70 лет после смерти автора либо последнего их соавторов. Личные неимущественные права-права авторства, право на имя и право на защиту автора - охраняются бессрочно.

Гражданско-правовая охрана авторского права

В соответствии со сложившейся в российской юридической практике традицией принято различать охрану прав (установление общего правового режима) и защиту прав (меры, которые принимаются в случаях, когда права нарушены или оспорены).

Итак, под охраной прав понимается установление общего правового режима по использованию объектов авторского права и правомочий, с ними связанных. Согласно тексту Всемирной Женевской конвенции (применимого к РФ) объектом охраны авторского права являются права авторов и всех других обладателей авторских прав на литературные, научные и художественные произведения (ст.1)

Но, прежде всего, надо определить, что такое принцип охраны авторского права. Это территориальный и национальный критерий авторского права. Территориальный принцип предоставления охраны заключается в том, что охрана произведению предоставляется, если произведение впервые опубликовано (Может быть, обнародовано) или, если не опубликовано, но находится на территории государства, где и спрашивается охрана. Изначально Бернская конвенция применяла только этот принцип, но с 1964г. Стал применяться принцип гражданства (национальный). Он заключается в том, что произведения гражданина определенной страны охраняются в стране, гражданином которой он является, независимо от места обнародования произведения. Два данных принципа отражены в российском законодательстве (п.3 ст.5 Закона об авторском праве). Применение двух принципов является верным, так как территориальный принцип отвечает, прежде всего, интересам издателей и книготорговцев, а национальный - интересам авторов.

Согласно п.1 ст.6 «Закона об авторском праве», авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также способа его выражения. Значит, произведение, согласно Закону, является объектом авторского права, хотя сам термин в «Законе об авторском праве» не раскрыт; правда, из содержания п.1 и 2 ст.6 можно сделать вывод о том, что произведение-это результат творческой деятельности автора, выраженной в объективной форме. Профессор В. И. Серебровский под произведением понимает «совокупность получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения». Соответственно объектом авторского права следует считать не просто работу автора и идеи, выраженные автором, а произведения как комплекс идей Ии образов, получивших свое выражение в готовом труде, как индивидуальное и неповторимое творческое отражение объективной действительности

Наше законодательство (как, впрочем, и международное) закрепляет два легальных критерия охраноспособности объектов авторского права. Авторское право должно распространяться на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся, во-первых, результатом творческой деятельности и, во-вторых, существующие в какой-либо объективной форме.

В российском законодательстве признак творчества не раскрывается, в связи с чем в литературе дается немало его определений. Чаще всего творчеством считается умственная, духовная деятельность человека, завершающаяся созданием объективно новых и творчески самостоятельных результатов науки и искусства. Важным, по- мнению большинства ученых, показателем творческого характера произведения является его новизна, которая рассматривается в данном случае как синоним оригинальности произведения. Она может выражаться в новом содержании, в новой форме произведения.

Произведения охраняются авторским правом независимо от них назначения, способа выражения и достоинств (п.2 ст. 6 «Закона об авторском праве»). Под назначением произведения понимается предполагаемый или фактический способ его использования. Достоинство-это различные положительные характеристики, относящиеся к форме или содержанию произведения: актуальность, художественность образов, научная достоверность и др.

Стоит отметить, что в Бернской конвенции не сформулированы конкретные требования к творческому характеру деятельности, хотя в ст.1 Конвенции объявлена цель-«охрана прав авторов на их литературные и художественные произведения», и сами понятия «автор» и «произведение» подразумевают наличие результата творчества.

Следующим критерием охраноспособности является объективная форма произведения. Для того, чтобы творческий результат приобрел общественную значимость и характер объекта авторского права, он должен быть воплощен в какой-либо объективной форме. В пункте 2 ст.6 «Закона об авторском праве» перечисляются возможные виды объективных форм: письменный (рукопись); устный (публичное произнесение речи); звуко-или видеозапись (магнитной, механической, цифровой и т.д.); изображения (рисунок, эскиз, картина и т.д.); объемно-пространственный (скульптура, модель, макет, сооружение и т. д.).

Для признания произведения, выраженного в объективной форме, не имеет значения способ его выражения (например: поэт В. Высоцкий писал черновики отдельных своих песен на монтажных карточках). Для авторского права такой способ выражения творческих произведений не играет никакой роли, он все равно будет охраняться авторским правом от действия плагиата.

В ст.2 (1) Бернской конвенции говорится: «Литературные, художественные произведения или какие-либо определенные категории не подлежат охране, если они не закреплены в той или иной материальной форме».

По Закону «Об авторском праве и смежных правах» авторское право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, если они существуют в какой-либо объективной форме. Обнародование-это осуществление с согласия автора действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения, т.е. опубликование, публичный показ и другие способы.

Таким образом, в России, как и в иных странах, установлено, что авторское право охраняет только форму произведения, а не его содержание. Содержание охраняется только в той форме, в которой оно выражено в произведении, поэтому нет ничего удивительного в том, что п.4 ст.6 «Закона» гласит, что авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, принципы, открытия, факты. Так, имидж персонажа, созданного актером как идея, авторским правом не охраняется; однако, образ (волк) персонажа мультфильма «Ну, погоди!» охраняется авторским правом, т.к. рисунок- форма образа. А.С. Пушкин не может считаться соавтором Н. В. Гоголя только потому, что дал ему идею для гениального произведения «Мёртвые души». Материально воплотил эту идею все-таки Н. В.Гоголь.

В нашем законодательстве предусмотрена охрана не только самого произведения, но и его частей (включая название), удовлетворяющих требованиям указанного закона, то есть, если оно является результатом творческой деятельности (оригинальным) и может использоваться самостоятельно. Под частью произведения понимаются любые отдельные части, выделенные из произведения, как механические (отрывок кинофильма, фрагмент картины), так и части, созданные с помощью творчества другого лица (глава книги). На основе указанной нормы охраняется и название произведения (разумеется, если оно является результатом творчества, оригинально и может использоваться самостоятельно). Например:

Используя в рекламном плакате строчки, написанные автором В. Чуевским, создатели плаката брали их в кавычки и указывали автора. Однако использование тех же слов в газетной статье (допустим, в качестве заголовка) никакими ссылками не сопровождается. Следовательно, используется свободно. Вместе с тем неоригинальные названия произведений авторским правом не охраняются (например: отборочный тур конкурса «Мисс Россия» или «Кавказский пленник», А. С. Пушкина).

В целом вопросы о том, что является произведением с точки зрения авторского права и каковы критерии, на основе которых судьи должны строить свои решения крайне сложно. Рассмотрим ещё пример.

Мещанский межмуниципальный суд Москвы, рассматривая дело по иску Е. Е. Сухова к издательству ЗАО «Компания АСТ- Пресс» о запрете использования названия «Я- вор в законе», счел нужным выяснить, не является ли выражение «вор в законе» устойчивым фразеологическим сочетанием. Суд исходил из убеждения, что подобное сочетание не может быть новым и оригинальным в качестве названия произведения. Своим решением от 20.04.2001г. суд отказал в защите названию «Я - вор в законе», не признав его оригинальным, и, следовательно, результатом творческой деятельности. Решение было оставлено в силе определением судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда от 18.06.2001г.

В связи с тем, что в настоящий момент важной проблемой судебной практики по делам о нарушениях авторского права является определение объекта авторского права, следует для большей ясности привести еще один пример из информационного письма ВАС.

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к издательству о запрещении ответчику использовать в качестве наименования выпущенной в свет книги под названием «Энциклопедия для детей и юношества».

Истец полагал, что использование этого названия нарушает его авторские права на часть (название) произведения, опубликованного истцом раньше, чем ответчиком, и состоящего из нескольких томов под общим названием «Энциклопедия для детей».

Арбитражный суд правомерно отказал в иске по следующим основаниям.

Согласно си.6 Закона «Об авторском праве и смежных правах» к объектам авторского права относится и часть произведения (включая его название), которая является результатом творческой деятельности и может использоваться самостоятельно. Однако, истец не доказал творческого (оригинального) характера названия, использованного им для серии книг. Наоборот, неоригинальность словосочетания «Энциклопедия для детей» очевидна.

Произведения, являющиеся объектами авторского права, перечислены в ст.7 Закона об авторском праве, перечень их не является ограниченным (об том говорит Закон), а перечень произведений, не являющихся объектами авторского права, строго ограничен (ст.8 Закона об авторском праве),

Не являются объектами авторского права: официальные документы (законы, судебные решения и иные тексты законодательного, судебного характера), а также их официальные переводы; государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена и иные государственные символы и знаки); произведения народного творчества; сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.

Правда, в правоприменительной практике разрешения споров в сфере авторского права возникает много вопросов относительно определений круга произведений, не являющихся объектами авторского права. Так, например, законодательством четко не определен круг объектов, подпадающих под государственные символы и знаки, которые не являются объектами; также не решен вопрос о принадлежности прав, не определен порядок использования государственных символов и из сферы правовой охраны исключены официальные документы (законы, судебные решения).

Вместе с тем следует иметь в виду, что творческий труд по систематизации законов, судебных решений, административных и тому подобных актов порождает авторские права, поэтому производные и составные произведения охраняются авторским правом и в том случае, когда они основываются на произведениях, не являющихся объектами чьего-либо авторского права.

В силу прямого указания Закона не охраняются авторские права на произведения народного творчества (фольклор): частушки, поговорки, анекдоты. Эти произведения не охраняются в силу того, что их авторы неизвестны. Однако Бернская конвенция предусматривает охрану в отношении автора, который неизвестен, но его можно индивидуализировать. Наконец, не пользуются правовой охраной произведения, срок охраны которых истек.

Авторское право на произведения науки, литературы и искусства возникает в силу факта их создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистраций произведения и иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей (п.1ст.9 Закона об авторских правах). Это положение корреспондируется со ст.5 (2) Бернской конвенции, которая устанавливает, что произведения литературы и искусства должны охраняться без каких-либо формальностей.

  • латинской буквы «С» в окружности;
  • имени (наименовании) обладателя исключительных авторских прав;
  • года первого опубликования произведения (п.1ст.9 Закона).

Буква «С» первоначально обозначала понятие слова «copyright»- авторское право. Данный знак охраны авторского права был впервые введен Всемирной конвенцией в 1952г. Размещение знака охраны согласно Всемирной конвенции об авторском праве (ст.III Конвенции) заменяет собой соблюдение формальностей, если таковые требуются по национальному законодательству определенной страны. Правовой охраной при применении данного знака в равной степени будут использоваться как произведения, на которых проставлен знак охраны, таки на произведения без такого знака. Основной целью снабжения произведения данным знаком является оповещение третьих лиц о том, что они имеют дело с охраняемым произведением.

Для возникновения и осуществления авторских прав нет необходимости соблюдать какие-либо формальности, в том числе и регистрировать объекты. Однако, из-за участившихся в последнее время в нашей стране случаев регистрации объектов авторского права, возникла необходимость в установлении системы официальной добровольной регистрации путем внесения в ст.9 «Закона об авторском праве» положения об определении уполномоченного органа, осуществляющего по желанию автора или иного обладателя авторских прав официальную регистрацию произведений и авторских договоров. К тому же такого рода регистрация распространена во многих зарубежных странах, У нас такая регистрация может проводиться в Российском авторском обществе (РАО).

В число давних членов входят такие именитые люди, как Александра Пахмутова, Юрий Антонов, Николай Добронравов и другие авторы. И все чаще авторам удается получить законно причитающиеся им деньги, что позволяет, в том числе, бороться с так называемыми «пиратами» .

Абсолютно любое лицо может обратиться в РАО (или филиал РАО) с просьбой зарегистрировать свой объект интеллектуальной собственности. Регистрация эта платная. Размер оплаты, прежде всего, зависит от суммы, в которую заявитель оценивает регистрируемый объект.

РАО, а также иные организации, занимающиеся коллективным управлением правами авторов, в том числе и Роспатент, наделены правами выдачи специальных документов, подтверждающих факт регистрации произведений за конкретным лицом. Надо сказать, что любые документы регистрационного характера для авторских произведений не имеют правоустанавливающего характера и должны оцениваться судьями наряду с другими доказательствами, так как «авторское право на произведение возникает по факту его создания и не нуждается в соблюдении каких-либо формальностей» (ст.9 «Закона об авторском праве»). В результате у судей часто возникает вопрос о правовой природе этих документов.

Также регистрация может осуществляться Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

Кроме всего этого, авторы, доказывая свое авторство на произведение, могут использовать любые доказательства (от черновиков и эскизов до показания свидетелей, видевших их творение). И, как уже было сказано, при отсутствии доказательств иного автором произведения признается лицо, указанное в качестве автора на экземпляре произведения.

Отвечая на данный вопрос, в первую очередь следует определить, что создано вторым автором- новое самостоятельное произведение, либо переделка ранее существовавшего.

Если существует литературное повествовательное произведение и на его основе другим автором создано драматургическое (пьеса) или поставлен фильм, в котором действуют те же герои, с той же фабулой, то для правомерного использования произведения необходимо получить согласие автора первоначального произведения. При этом автор повествовательного произведения не будет иметь авторских прав на созданное драматическое произведение. В случае, если автор повествовательного произведения не дал разрешения на его использование для создания пьесы, использование такого произведения будет незаконным.

Так, в газете «Книжное обозрение» говорилось о том, что у русского писателя Олега Шишкина «украли» часть материалов из литературного произведения, а именно: книг «Убить Распутина» и «Распутин. История преступления». По словам О. Шишкина, данное преступление совершил его соавтор, поставив на основе перечисленных произведений фильм. «Фильм этот,- как заявляет писатель,- один в один моя версия, только упрощенная» .

Пример, безусловно, необычный и сложный. Права русского писателя действительно нарушены, но выносить какие-либо вердикты все же не следует, так как в данном случае необходимо исходить из положений об авторском договоре, заключенном между соавторами, и его условиях.

Субъекты авторского права

Статья I Всемирной конвенции упоминает «авторов и всех других обладателей прав на литературные, научные, художественные произведения». По-мнению Ю.Г. Матвеева, «такие широкие формулировки позволяют, с одной стороны, охватить практически любые правила, устанавливаемые на этот счет национальными нормами участвующих в конвенциях государств, а с другой -обеспечивают интересы тех, кому c авторское право переходи в силу соглашений». В связи с этим наш «Закон об авторских правах» различает субъектов первоначального и производного авторского права.

Авторы произведений науки, литературы и искусства являются важнейшими субъектами авторского права. Творцом произведения может быть любое физическое лицо, независимо от пола, возраста, гражданства и состояния дееспособности. Авторские права у создателя произведений возникают не сразу при принятии произведением объективной формы.

В соответствии с российским законодательством обладателями субъективных авторских прав могут быть российские граждане, лица без гражданства и иностранцы, их наследники и иные правопреемники, а также РФ.

Несовершеннолетние, ограниченно дееспособные и недееспособные граждане также могут быть авторами (например, сборник стихов известной в России поэтессы, трагично погибшей Ники Турбиной, вышел в свет, когда девочке всего было 8 лет), но имеют ряд ограничений в реализации авторских прав.

Согласно ст.28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки могут совершать от их имени родители, усыновители или опекуны. Граждане, не обладающие полной дееспособностью, не могут заключать авторские договоры лишь с согласия попечителя, однако такие граждане самостоятельно несут ответственность по заключенным ими авторским договорам (ст.30 «Гражданского кодекса РФ»). Права несовершеннолетних и малолетних, а также ограниченно дееспособных защищаются в суде их законными представителями.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в соответствии со ст.26 ГК РФ вправе самостоятельно без согласия родителей, усыновителей и попечителей осуществлять права автора произведения.

Соавторство-это факт создания произведения совместным творческим трудом двух или более лиц. Такие случаи известны: в литературе- знаменитые И. Ильф и Е. Петров; в музыке- Р. Щедрин и Ж. Бизе и многие, многие другие.

Соавторство относится к первоначальным субъектам авторского права. Для соавторства требуется, чтобы произведение представляло собой единое целое и являлось результатом творческой деятельности двух или нескольких лиц, т.е. чтобы оно выступало как коллективное произведение. При отсутствии хотя бы одного из указанных условий нет и соавторства. Соавторство может образовывать как единое произведение (созданное как единое целое), так и состоящее из частей, которые могут быть использованы самостоятельно. Например, музыкально-драматическое произведение с текстом- опера, будучи единым объектом авторского права, легко распадается на два самостоятельных произведения (либретто и музыку) с двумя разными авторами.

Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно. Так, ст.10 «Закона об авторских правах» указывает, что авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли произведение одно из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение. Вместе с тем взаимоотношения соавторов могут определяться соглашением между ними (например, на основании договора).

Субъектами авторского права признаются не только граждане РФ, но и иностранцы. Их права также охраняются на территории России, однако эта охрана зависит от ряда условий, предусмотренных в ст.5 «Закона об авторских правах» РФ.

Субъектами авторского права выступают переводчики литературных текстов, аранжировщики музыкальных произведений, а также лица, осуществляющие иную переделку либо переработку произведений, например драматурги, создающие киносценарии из чьих-либо романов, повестей или рассказов. Авторы производных произведений пользуются авторскими правами лишь при условии соблюдения ими прав авторов произведений, подвергшихся переводу, переделке, аранжировке или другой переработке.

Следующими субъектами производного авторского права являются организации (работодатели) в отношении прав на использование произведений, созданных в порядке выполнения служебного задания (служебных произведений). Права автора служебного произведения ограничены, он имеет только личные неимущественные права, в том числе право на обнародование произведения.

Наследники также являются субъектами производного авторского права в отношении прав, полученных от автора по наследству, а именно: право охраны неприкосновенности произведения, право осуществлять или разрешать использование произведения, право на получение вознаграждения за его использование. Наследование авторских прав может происходить как по закону, так и по завещанию. Важной особенностью наследования авторских прав является следующее обстоятельство: по наследству наследникам переходят не все авторские права, а только их часть. Так, не переходит по наследству право авторства, право на имя и право на защиту указанных прав» (ст.29 «Закона об авторских правах»).

Помимо наследников субъектами авторского права считают издателей энциклопедий, энциклопедических словарей. Периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов, а также театры, киностудии и т. Д. Они приобретают свои права на основании договоров, заключаемых с наследниками или авторами.

Такого рода организации могут создаваться и создаются непосредственно обладателями авторских прав в целях обеспечения этих прав в случаях, когда их практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднено. Среди основных функций организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе, можно выделить:

  • предоставление пользователям произведений лицензий на использование объектов авторского права;
  • сбор вознаграждения за использование произведений и объектов смежных прав;
  • распределение собранного вознаграждения между авторами и обладателями смежных прав.

Данным организациям посвящен раздел IV «Закона об авторских правах» (ст. 44-47). Анализ положений данного раздела позволяет выделить следующие особенности коллективного института.

  • Коллективаное управление осуществляется организацией, которая должна быть юридическим лицом, а юридическое лицо в данном случае может быть только некоммерческой организацией.
  • Организация действует от имени правообладателей и на основании полномочий, полученных от правообладателей.
  • Данная организация может осуществлять как юридическое, так и фактические действия в интересах правообладателя.

На сегодняшний день организацией по коллективному управлению авторскими правами является РАО (Российское авторское общество). РАО регистрирует произведения российских авторов, хотя данная регистрация-это «ритуал, который большого юридического значения не имеет, однако бумага с печатью, получаемая РАО, может сыграть ключевую роль в судебном разбирательстве» .